Наследство коту и обязательная доля: 8 нестандартных вопросов о завещании

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследство коту и обязательная доля: 8 нестандартных вопросов о завещании». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Жена получает наследство всегда, кроме случаев, когда она не вписана в завещание или же признана недостойным наследником. Однако это не означает, что муж имел право распределять все имущество, которое супруги обрели в браке. Ведь покойный наследодатель мог вписать в свое завещание и те объекты, что принадлежат семье.

Особенности деления имущества супруга

Это означает, что имущество сперва подлежит разделу, и только после того, как будет выделена доля покойного супруга, можно рассматривать вариант раздела. Вопросы выделения доли рассматривает судья, он же выносит решение на основании документов и свидетельских показаний. К тому же супруг при жизни мог:

— вести паразитический образ жизни (жить за счет доходов жены);

— тратить заработанные средства не на потребности семьи, а на посторонних лиц и на проекты, которые не согласовывались с супругой;

— вкладывать семейные средства в бизнес, а выгоду от реализации проекта не возвращать в семью;

— расходовать на сомнительные потребности.

Тогда доля покойного супруга значительно уменьшается, а доля его жены пропорционально возрастает. Потребуется серьезное юридическое сопровождение, чтобы подтвердить указанные факты в ходе судебного процесса. Порой даже имеет смысл привлечь высококвалифицированного адвоката, занимающегося вопросами наследования в особых ситуациях.

Наследство супруга: если имущество с долгами

Нередко наследоприниматели отказываются от предлагаемого им наследства. Дело в том, что супруг, доля которого выделена, мог использовать свои средства не на семейные, а на личные цели, при этом наращивал личные долги. Иной раз ответственный адвокат сталкивается с ситуацией, когда объём задолженности одного из супругов начинает превышать размер его состояния.

В случае смерти супруга-должника встает вопрос не только о переходе права собственности к наследнику, но и о выплате долга. От такого «наследства» желательно отказаться не только жене, но и другим родственникам. При этом именно на жену покойного заёмщика часто возлагают обязанности по погашению задолженности вне зависимости от того, становится она наследницей или нет.

Задействованному адвокату приходится разбираться в ситуации, чтобы на его клиента не переложили личные долговые обязательства покойного супруга. Но тогда ей придется отказаться от наследства, и порою это лучший из вариантов.

Как по завещанию получить наследство?

Если завещание составлено, о смерти завещателя оповещает нотариус всех, на чье имя оно составлено. Подать заявление о принятии наследства следует в течение шести месяцев с момента смерти автора документа. Список документов, которые понадобятся для принятия наследства, выдает нотариус. Если решили принять наследство, будьте готовы заплатить нотариальный сбор: 0,3–0,6% от стоимости имущества. За удостоверение о принятии наследства также нужно заплатить 100 руб.

Пример. Максим получил письмо о том, что его дедушка скончался, в этом письме были указаны контакты нотариуса. Наследник живет в Германии, а дедушка жил в Санкт-Петербурге, поэтому пришлось лететь на самолете. Нотариус объяснил, что по завещанию Максиму причитается однокомнатная квартира и наследство нужно принять. Стоимость недвижимости оценили в 6 млн руб. и заплатить Максиму за полученное наследство нужно 0,3% от общей суммы, или 18 тыс. руб. Плата за удостоверение о принятии наследства составит 100 руб.

Оспаривание завещания

Вообще оспорить завещание довольно сложно. Отягчает попытки оспаривания тот факт, что документ визируется у нотариуса. И потому нужны веские основания для оспаривания последней воли.

У Геннадия М. скончался единственный сын. Незадолго до смерти он развелся с женой, поскольку та ему изменила. Но завещание мужчина переписать не успел. И потому наследство переходило к экс-супруге. Геннадий обратился к юристу за помощью, чтобы оспорить завещание на бывшую жену своего сына. Адвокат объяснил, что факт развода никак не является поводом к признанию завещания недействительным. Поэтому квартиру в Москве и автомобиль сына Геннадия достанется бывшей жене сына, если она решит принять наследство.

Читайте также:  Лицензия на перевозку пассажиров: когда нужна и как получить

Основанием для оспаривания завещания может являться:

  • нотариальная ошибка – была нарушена процедура совершения завещания;
  • несоответствие завещания действующему законодательству – например, закрытое завещание напечатано на принтере;
  • недееспособность автора завещания;
  • обострение психического заболевание завещателя;
  • любое опьянение при совершении завещания;
  • старческое слабоумие;
  • совершение завещания в период лечения болезни с помощью психотропных медикаментов и других лекарств, влияющих на рассудок и головной мозг;
  • физическое, психическое, иное давление на завещателя, а также обман, повлекшие за собой расхождение текста завещания и реальной воли;
  • подделка документа.

Для использования любого из этих оснований, заинтересованному лицу придется потрудиться, чтобы собрать доказательства. Но перед обращением в суд стоит нанести визит юристу, который сможет оценить перспективы и определить шанс выиграть дело в суде. При этом интересоваться оспариванием нужно вполне конкретным лицам.

По каким основаниям можно оспорить завещание?

Закон разделяет недействительные завещания на ничтожные и оспоримые. Если завещание составлено с нарушением действующего законодательства и установленной законом формы — оно считается ничтожным, а если признать недействительным его может только суд – оспоримым.

Завещание считается ничтожным, если оно:

  • Противоречит действующему законодательству;
  • Заведомо составлено для вида (мнимое завещание) или с целью скрыть другую сделку (притворное завещание);
  • Составлено не в письменной форме или без заверения нотариусом, либо другими уполномоченными лицами;
  • Совершено через представителя (по доверенности), а не лично завещателем;
  • Содержит распоряжения нескольких лиц (кроме совместного завещания супругов);

  • Написано и подписано не собственноручно завещателем или написано не с его слов;

  • Совершено без присутствия свидетеля;

  • Завещание совершено лицом, признанным недееспособным по причине психического расстройства.

Оформление наследства после смерти матери, мужа, отца, сына, жены, родителей, бабушек или дедушек

Гражданский кодекс очень хитро определяет родство и очереди наследования. Вроде бы, кровные родственники, такие как бабушка-внук, внучка-дед, не являются наследниками по закону. Все мы понимаем, что это — три поколения, дети-родители-бабушки-дедушки являются членами семьи и ближайшими родственниками. Но не все могут друг после друга наследовать. Родных внуков и внучек не записали в наследники после бабушек и дедушек. После них могут наследовать только их собственные дети, а не внуки через поколение.

Исключение составляют только случаи, когда нет в живых среднего поколения, и, вместо умерших, их место занимает следующее поколение (внуки и внучки). Так же и с третьей-четвертой очередями наследования.

Первой очередью наследников по закону являются супруг, дети и родители. Если никого нет, к наследованию призывается вторая очередь наследников и т.д. Если в наследство после смерти родственника хотят вступить троюродные дяди или племянницы, надо посчитать, попадают ли они вообще в круг наследников, призываемых законом.

Поэтому, прежде чем писать заявление о вступлении в наследство нотариусу или подавать иск в суд, надо понять, кто наследник, а кто нет. Право на наследство после смерти гражданина имеет не каждый кровный родственник.

Завещание, написанное на кого-то из родственников или на третьих лиц, также может изменить судьбу наследников по закону. Дата написания завещания может изменить и размеры долей, причитающихся наследникам по завещанию. Тонкостей — масса. Простому гражданину, не сведущему в юриспруденции, всего и представить сложно. А просчитать и точно определить — почти невозможно.

Оспаривание совместного завещания супругов

Оспорить завещание могут наследники, чьи права им были нарушены. Для этого нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании завещания недействительным. Могут быть заявлены дополнительные требования: например, включение имущества в наследственную массу, признание права собственности на недвижимость или автомобиль, и т.д.

Но оспорить документ можно только по веским причинам:

  • если он оформлен и подписан недееспособным человеком;
  • подтвержденная временная недееспособность партнера, которая исключает возможность в полной мере осознавать свои действия;
  • завещание оформлено под воздействием обмана, мошенничества, заблуждения;
  • составленный документ противоречит законодательству.

Условия и ограничения для его оформления

Супружеское завещание могут составить только те семейные пары, у которых зарегистрирован официальный брак и оба супруга являются дееспособными. При этом оформление должно происходить в присутствии обоих подписантов.

Завещание может быть написано одним из наследодателей заранее, в присутствии нотариуса или продиктовано последнему. При подаче готового текста, второй подписант обязан прочитать его полностью в присутствии адвоката. Если этого он сделать по каким-либо причинам не может, то текст читает нотариус, о чем делается специальная отметка.

Весь процесс оформления фиксируется техническими средствами (ведется видеосъемка). Отказ от использования технических средств оформляется в письменном виде, при этом обоими супругами.

Читайте также:  Взыскание алиментов с официально неработающего отца ребенка

В завещании должны указываться обязательные доли несовершеннолетних, инвалидов и находящихся на иждивении родственников и третьих лиц. Также в нем не должно быть недостойных наследников.

Других ограничений нет.

Иногда кто-то из супругов становится наследником. Например, умерли родители и завещали своему сыну или дочери дом. В бракоразводном процессе может возникнуть вопрос, а вправе ли другой претендовать на эту недвижимость и требовать полноценного раздела?

Когда речь идет о равноправном разделе объекта недвижимости, то подразумевается, что в его приобретении муж и жена участвовали сообща и на равных, то есть направили в оплату сделки средства из своего общего бюджета. Получение дома по наследству не предполагает траты супружеских средств, имущество передается наследнику безвозмездно. Следует простой вывод, — такая недвижимость не будет относиться к разряду совместно нажитой. Ее раздел будет невозможен, за исключением одного случая.

Супружеская доля в совместном имуществе при наследовании

Российское законодательство причисляет супругов, детей и родителей наследодателя к первоочередным наследникам. На основании этого право пережившего супруга при наследовании в случае отсутствия завещания реализуется наравне с правами вышеупомянутых детей и родителей, т.е. в равных долях.

При этом необходимо учитывать следующее: супруг имеет право не только на долю в наследстве умершего супруга (по закону или по завещанию), но и на ту часть имущества, которое было приобретено супругами на протяжении всей их совместной жизни.

Все имущество, которое приобретается супругами с момента заключения брака и до момента ухода из жизни одного из них, является общим и подпадает под правовой режим совместного имущества.

Причем, не имеет значения, кем из супругов этого имущество приобретено и на чье имя зарегистрировано. Это относится к любым видам имущества (движимому, недвижимому, денежным средствам).

В случае, если имущество приобреталось за счет доходов, полученных одним из супругов, а второй супруг в силу каких-либо объективных причин не вносил свой вклад в приобретаемое имущество, это имущество также является общим.

Уважительными или объективными причинами могут признаваться: болезнь, воспитание детей, выполнение обязанностей по домашнему хозяйству и другие обстоятельства.

Распространяя правовой режим совместного имущества на все имущество супружеской пары, приобретенное ею на протяжении семейной жизни, законодатель особо выделяет и не относит к общему имуществу:

  • полученное мужем или женой в дар или по наследству, не смотря на то, что получатель имущества находился в законном браке;
  • одежда, обувь и другие предметы личного пользования (исключая драгоценности и аксессуары роскоши);
  • авторство творческого труда супруга (но доходы от этого авторства признаются общими).

Принадлежащее до брака каждому из супругов имущество остается личным и во время брака. Однако если в течение брака в это имущество были вложены общие средства или средства, являющиеся личной собственностью второго супруга – это имущество может быть признано общим.

Этот вопрос рассматривается исключительно в судебном порядке и судом учитывается только существенное изменение имущества, выражающееся в значительном увеличении стоимости и кардинальном переоборудовании строений.

Законодатель устанавливает равенство долей мужа и жены в совместно нажитом имуществе, т.е. каждому из них принадлежит половина указанного имущества.

Может ли бывший супруг претендовать на наследство?

По общему правилу развод служит основанием прекращения личных и материальных обязательств граждан друг перед другом, включая права наследовать друг за другом. Отсутствие брачных уз превращает бывших супругов в чужих людей, так как в законе в числе родственников не указываются бывшие жены и мужья.

Бывший супруг вправе наследовать, только в таких случаях:

  • если наследодатель укажет его в завещании;
  • если от брака остались дети до 18 лет, и родитель, будучи их представителем по закону, вступает в наследство от их имени;
  • если гражданин является обязательным наследником по закону, например, после развода остался на иждивении наследодателя до его гибели.

Нововведения в наследственном праве

Расширение возможностей по распоряжению имуществом после смерти большинство юристов считает положительным изменением в праве. Раньше существовало только два варианта. Каждый мог оставить завещательное распоряжение в отношении личного имущества, либо не оставлять ничего — тогда происходило наследование по очереди в силу закона.

Теперь завещание обоих супругов, написанное совместно при жизни снимает необходимость выделения супружеской доли. Оно объединяет желание брачных партнеров оставить наследство правопреемнику, выбранному ими по обоюдному согласию. Совместное завещание отличается от наследственного договора тем, что не содержит никаких условий для наследника. Он может даже не знать о том, что имущество предназначено ему в наследство.

Читайте также:  Можно ли продавать несовершеннолетним энергетики и законно ли это?

Порядок составления и удостоверения совместного завещания

Статья 1125 Гражданского кодекса РФ содержит требование о том, что совместное завещание супругов передается нотариусу обоими супругами или может быть записано нотариусом в присутствии обоих супругов с их слов. При этом могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).

В том случае, если указанное завещание написано одним из супругов, то оно должно быть полностью прочитано вторым супругом до его подписания. Сделать это он должен в присутствии нотариуса.

Если завещатель в силу каких-либо причин не в состоянии прочесть завещание, то текст этого документа оглашается нотариусом. На самом завещании делается соответствующая надпись. В этой надписи указываются причины, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

В соответствии с п.5.1 статьи 1125 ГК РФ нотариус обязательно должен производить видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания супругов, если супруги не заявили возражение против этого. Ведение видеосъемки сужает в дальнейшем возможности для признания завещания недействительным в судебном порядке.

Порядок признания завещания недействительным подробно рассмотрен здесь.

В этой статье мы рассказали о том, какие условия, в том числе и кроме предусмотренных законом, должны быть соблюдены при оформлении завещания, чтобы избежать его отмены в результате оспаривания.

Возможные альтернативы

В наследовании совместной собственности супругов возможны 2 основных варианта (помимо СЗС): индивидуальное и перехлестное завещание.

  • В первом случае, каждый из супругов сам распоряжается своей половиной от нажитого имущества. Именно на нее он имеет право составить завещание, приложив документы, доказывающий факт приобретения в период совместного проживания.
  • Во втором варианте, каждый оформляет индивидуальное завещание, но согласно ему все переходит второму супругу. В документе может дальнейшее наследование отдаваться на усмотрение супругу или могут излагаться особые условия с указанием конкретных наследников второй очереди. Этот вариант подходит при полном доверии друг другу и согласии между мужем и женой.

Совместное завещание давно применяется за рубежом и позволяет упорядочить процесс наследования, исключая брачные аферы. В России такой способ начал активно развиваться после принятия Закона. Несмотря на определенные минусы, СЗС позволяет обеспечить цивилизованную передачу собственности и учет волеизъявления обоих супругов.

Понятие совместного завещания супругов

Завещание — это волеизъявление лица касательно судьбы его имущества после смерти. При отсутствии такого распоряжения распределение наследственной массы будет осуществляться по принципам очерёдности, установленной в ГК РФ.
Документом может быть установлено в качестве наследника любое лицо (кроме тех, что не могут наследовать в соответствии с действующим законодательством), а также перечень имущества и кому именно оно переходит. В том числе может быть определена и доля каждого из наследников.

Совместное завещание (СЗ) представляет собой документ, который содержит волю сразу двух граждан (супругов), касательно судьбы как совместной собственности, так и индивидуальной, в случае их смерти. Такое распоряжение может быть составлено и заверено только когда оно подписано официально зарегистрированными в браке супругами.

По сути, СЗ – это возможность передать имущество супругов так, как они оба считают нужным, не составляя при этом двух отдельных распоряжений. Об этом говорит часть 4 статьи 1118 ГК РФ в новой редакции, изменение которой уже вступило в силу.

Возможные альтернативы

В наследовании совместной собственности супругов возможны 2 основных варианта (помимо СЗС): индивидуальное и перехлестное завещание.

  • В первом случае, каждый из супругов сам распоряжается своей половиной от нажитого имущества. Именно на нее он имеет право составить завещание, приложив документы, доказывающий факт приобретения в период совместного проживания.
  • Во втором варианте, каждый оформляет индивидуальное завещание, но согласно ему все переходит второму супругу. В документе может дальнейшее наследование отдаваться на усмотрение супругу или могут излагаться особые условия с указанием конкретных наследников второй очереди. Этот вариант подходит при полном доверии друг другу и согласии между мужем и женой.

Совместное завещание давно применяется за рубежом и позволяет упорядочить процесс наследования, исключая брачные аферы. В России такой способ начал активно развиваться после принятия Закона. Несмотря на определенные минусы, СЗС позволяет обеспечить цивилизованную передачу собственности и учет волеизъявления обоих супругов.

Завещание крайне трудно изменить после смерти одного из завещателей, что позволяет обеспечить равноправие наследников. В то же время, при нарушениях в составлении документа, он может быть оспорен в судебном порядке.


Похожие записи:

Добавить комментарий